Как отменить и изменить завещание в 2023 году — пошаговая инструкция
Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Как отменить и изменить завещание в 2023 году — пошаговая инструкция». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Составитель завещания может в любой момент внести в него коррективы, при этом изменения касаются как всего текста, так и его части. По сути, внесение изменений выглядит как составление нового документа. Стоит отметить, что наличие в завещании ошибок грамматического или пунктуационного характера, не отражается на его действительности.
Причины отмена завещания
Инициатором отмены волеизъявления может быть:
- Наследодатель (в течение жизни бессчетное количество раз).
- Наследник (после открытия наследства).
Причины отмены распоряжения, если документ изменяется наследодателем
№ п/п | Причина отмены | Комментарий |
---|---|---|
1 | Преждевременная смерть претендента | Так как наследник не сможет получить имущество наследодателя, собственник может изменить документ. Например, если в распоряжении не указан поднаследник. Наследодатель должен повторно обратиться к нотариусу и составить новый документ на имя другого человека. |
2 | Испорченные отношения с наследником | Наследодатель вправе самостоятельно определять получателя. Если потенциальный правопреемник потерял доверие собственника, то он может в любой момент быть вычеркнутым из документа. |
3 | Решение об изменении долей или состава имущества | Например, наследодатель захотел увеличить часть наследства одного родственника и уменьшить долю другого претендента. Или перераспределить активы между ними, чтобы впоследствии не было споров. Одному родственнику может быть завещана жилая недвижимость, а другому дача и автомобиль. |
4 | Возложение определенного обязательства на выгодополучателя | Например, наследодатель хочет лишить имущества одного из родственников из-за злоупотребления спиртным. Однако передача собственности другому претенденту может привести к тому, что устраненный наследник останется на улице. Чтобы избежать подобных последствий наследодатель может обязать выгодополучателя предоставить отказополучателю право пользования жилым помещениям в унаследованной недвижимости. |
Исходя из сказанного, можно сделать вывод, что изменить завещание получится только путем написания нового. В таком случае нужно уточнить, в чем разница между отменой и корректировкой:
- при отмене ранее существующий документ прекращает свое действие, при изменении – продолжает;
- по итогу количество действующих бумаг при корректировке – две, при отмене – одна;
- имущество, в отношении которого могут быть совершены действия, если отменяется – относительно всего, корректируется – часть;
Особенности процедуры
Отказ от завещания и внесение в него даже несущественных корректив – строго регламентированные законодательно процедуры. Данные процедуры производятся исключительно у нотариуса. Ограничений по времени и срокам не имеется, но существует определенный порядок, который потребуется соблюсти. Речь идет о следующих моментах:
- Уточнение, будут ли вносимые коррективы касаться документа целиком или какой-то его отдельной части.
- Проверка дееспособности обратившегося к нотариусу лица на момент внесения в документацию о наследстве изменений.
- Оформление документа в двух экземплярах и передача одного из экземпляров наследодателю.
- Внесение соответствующих изменений в реестр.
Прежде чем направляться к нотариусу, потребуется подготовить следующий перечень документации:
- паспорт;
- экземпляр документа о наследстве (оригинал);
- документы о праве собственности на передаваемое по наследству имущество;
- документы, подтверждающие, что у собственности, передаваемой по наследству, отсутствуют обременения.
При подписании распоряжения о полной отмене завещания в обязательном порядке должны присутствовать свидетели. Они подписывают бумагу о неразглашении и должны хранить тайну.
Возможные причины отмены (изменения) завещания
Как уже говорилось, законодателем предоставляется полная свобода гражданину-завещателю относительно ранее отданных завещательных распоряжений, и причины отмены (изменения) документа в рассматриваемой ситуации вообще никакого правового значения не имеют.
Наиболее частыми возможными причинами отмены (изменения) завещаний на практике выступают следующие обстоятельства:
- завещатель поменял точку зрения относительно списка собственных наследников и решил кого-то добавить в завещательную документацию, а кого-то, наоборот, исключить из неё;
- завещатель решил поменять доли наследства среди потенциальных наследников, к примеру, одному наследнику уменьшить долю, другому, соответственно, увеличить;
- завещатель захотел обременить право получения наследства какими-то дополнительными условиями;
- возник конфликт между завещателем и потенциальным наследником;
- поменялось материальное положение гражданина-завещателя.
Возможна ли отмена или изменение завещания?
Отмену или изменение завещательного документа регулирует гражданское законодательство, а именно:
- Ст. 1130 ГК РФ, в соответствии с которой, завещатель может носить правки в документ в любое время без чьего-либо согласия. При этом дополнение к завещанию может его полностью отменять или корректировать только некоторые пункты.
- Ст. 1129 ГК РФ, регулирующая процесс составления нового завещания в чрезвычайных условиях.
- Ст. 58 ГК РФ указывает на обязанность нотариуса по внесению в реестр данных об аннулировании или корректировке документа.
- Ст. 1128 ГК РФ говорит о процессе составления завещательного распоряжения.
При несоблюдении требований законодательства документ может быть признан недействительным. Таким образом, право корректировать или отменять ранее созданное завещание закреплено за гражданами в ст. 1130 ГК РФ. Это допускается по той причине, что завещательный документ – это односторонний акт, который не требует получения согласия на изменение от третьих лиц.
Чтобы отменить завещание, необходимо обратиться к нотариусу и составить новый документ. Он станет основанием для аннулирования первого текста. Причем упоминать об отмене прошлого акта в новом не нужно – само его составление это подразумевает.
Если нужно скорректировать только некоторые пункты, можно составить распорядительный документ и указать в нем необходимые изменения. Таким способом можно аннулировать часть ранее созданного завещания.
Первое завещание может сохранить легитимную силу только в том случае, когда новое признается недействительным в судебном порядке. Такое может произойти, если была нарушена процедура оформления волеизъявления или подпись завещателя признана недостоверной. В других случаях измененное или аннулированное распоряжение не может быть восстановлено.
Другой комментарий к статье 1130 ГК РФ
1. Отмена завещания означает полное прекращение действия ранее составленного завещания. Изменение завещания характеризуется прекращением или изменением лишь отдельных распоряжений предыдущего завещания.
Необходимость отмены или изменения завещания может возникнуть по различным причинам, зачастую известным только самому завещателю. Факт отмены или изменения завещания может лишить лицо, осведомленное о включении его в состав наследников, возможности получения по наследству имущества или его части. Как правило, такие лица являются родственниками наследодателя, которые самонадеянно рассчитывают на безусловное получение наследства, но завещатель этого не желает. К примеру, завещатель в новом завещании может указать другого наследника, уменьшить долю кого-либо в наследуемом имуществе и т.п.
Гражданский кодекс, развивая принцип свободы завещания, в п. 1 ст. 1130 предусматривает возможность в любое время отменить или изменить его. При этом завещатель свободен от необходимости указывать причину отмены или изменения завещания, а также спрашивать согласия об этом кого-либо, в том числе наследников, указанных в отменяемом или изменяемом завещании. Завещатель вправе отменять или изменять завещание в неограниченном количестве. Являясь односторонней сделкой, завещание до момента наступления факта смерти завещателя не влечет возникновения каких-либо прав у лиц, названных в завещании в качестве наследников. Возможные претензии с их стороны на получение наследства юридически безразличны.
2. Отмена завещания осуществляется следующими способами: 1) составление нового завещания, отменяющего содержащиеся в прежнем завещании завещательные распоряжения; 2) составление последующего завещания без прямого распоряжения об отмене содержащихся в нем завещательных распоряжений, но отменяющего прежнее завещание как противоречащее последующему завещанию; 3) распоряжение об отмене завещания, совершенное в форме, установленной ГК для совершения завещания (ст. ст. 1124, 1125, 1127 ГК).
3. Изменение завещания осуществляется путем: 1) указания в новом завещании об отмене или изменении отдельных содержащихся в нем распоряжений; 2) составления последующего завещания без прямого распоряжения об отмене отдельных содержащихся в нем завещательных распоряжений, но отменяющего прежнее завещание в части, противоречащей последующему завещанию.
Невозможно изменить завещание путем внесения изменений в текст ранее составленного и нотариально удостоверенного завещания.
Последующее завещание, отменившее предыдущее завещание полностью или в части, может быть также отменено завещателем в установленном порядке. В таком случае отмененное предыдущее завещание не восстанавливается.
4. По-иному решается вопрос в случае признания последующего завещания недействительным. Согласно общему правилу о последствиях недействительной сделки (ст. 167 ГК) недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее совершения. Следовательно, завещание, признанное недействительным, не может отменить или изменить предыдущее завещание.
5. Пункт 4 коммент. ст. выделяет самостоятельный способ отмены завещания — распоряжение о его отмене. Такое распоряжение не является завещанием, так как ограничивается единственным указанием о прекращении действия завещания и не содержит каких-либо личных распоряжений в отношении имущества на случай смерти.
Распоряжение об отмене завещания относится к разновидности односторонних сделок, которое совершается в той же форме, что и завещание. Оно составляется и нотариально удостоверяется в двух экземплярах, один из которых после нотариального удостоверения вручается лицу, отменившему завещание, второй экземпляр распоряжения хранится у нотариуса.
Если отменяемое завещание удостоверено другим нотариусом, то информация о его отмене направляется завещателем или по его письменной просьбе нотариусом другому нотариусу либо должностному лицу, удостоверившему отмененное завещание (п. 21 Методических рекомендаций по совершению отдельных видов нотариальных действий нотариусами Российской Федерации).
Завещатель вправе составить несколько завещаний. Для определения круга наследников и состава наследуемого ими имущества необходимо обратиться к толкованию завещания с учетом ст. ст. 1130 и 1132 ГК. Если в завещаниях содержатся распоряжения о различном имуществе или отдельные завещательные распоряжения предыдущего завещания изменены более поздним завещанием, наследование осуществляется на основании нескольких завещаний. На основании последнего по времени завещания наследование осуществляется, если в нем содержится прямое указание об отмене предыдущего завещания или если предыдущее завещание полностью противоречит последующему завещанию (п. 31 Методических рекомендаций по удостоверению завещаний, принятию нотариусом закрытого завещания, вскрытию и оглашению закрытого завещания).
В случае признания распоряжения об отмене завещания недействительным наступают те же правовые последствия, что и при признании недействительным последующего завещания.
6. Завещание, совершенное в чрезвычайных обстоятельствах, не может отменить или изменить завещание или распоряжение, составленное в нормальной обстановке. В то же время завещатель вправе отменить или изменить завещание, совершенное в условиях самих чрезвычайных обстоятельств. Так, военнослужащий, находящийся в условиях вооруженного конфликта, вправе отменить предыдущее завещание, составленное в период действия этого конфликта.
7. Пункт 6 ст. 1130 определяет пределы применения завещательного распоряжения в банке к отмене или изменению предыдущих завещательных распоряжений. Оно может быть применено только к завещательным распоряжениям правами на денежные средства в соответствующем банке. Завещательное распоряжение в банке не может отменить или изменить другие виды завещательных распоряжений или соответствующих распоряжений, совершенных в другом банке.
В то же время завещательное распоряжение правами на денежные средства в банке может быть изменено или прекращено обычным завещанием. В частности, последующее нотариально удостоверенное завещание, содержащее распоряжение относительно всего имущества завещателя или любых денежных вкладов, применяется к ранее составленным в банках завещательным распоряжениям, отменяя их без специального указания на это в завещании (п. 1 ст. 1128, п. 2 ст. 1130 ГК). Исключение составляют распоряжения о выдаче вклада в случае смерти, сделанные вкладчиками в соответствии со ст. 561 ГК РСФСР до введения в действие части третьей ГК (п. 25 Методических рекомендаций по удостоверению завещаний, принятию нотариусом закрытого завещания, вскрытию и оглашению закрытого завещания).
Статья 1130 ГК РФ. Отмена и изменение завещания (действующая редакция)
1. Завещатель, в соответствии с принципом свободы завещания, вправе отменить или изменить (в том числе дополнить) составленное им ранее завещание в любое время после его совершения и при этом не обязан указывать причины его отмены или изменения (таким образом, мотивы отмены или изменения завещания юридического значения не имеют). Это обусловлено тем, что завещание является волеизъявлением наследодателя и не зависит от воли и желания других лиц.
Отмена завещания предполагает полное прекращение действия ранее составленного завещания. Тогда как изменение завещания характеризуется прекращением или изменением лишь отдельных распоряжений предыдущего завещания.
При этом завещатель не обязан получать чье-либо уведомление или согласие на отмену или изменение завещания, в том числе и согласие лиц, назначенных им наследниками в отменяемом или изменяемом завещании.
Исходя из ст. 58 Основ законодательства РФ о нотариате нотариус в случае получения уведомления об отмене завещания, а равно и получения нового завещания, отменяющего или изменяющего составленное ранее завещание, делает об этом отметку на экземпляре завещания, хранящемся у нотариуса, и в реестре регистрации нотариальных действий.
Таким же образом, завещатель может отменить и закрытое завещание. Отметка об отмене совершается на конверте хранения.
Что касается дальнейшей судьбы этого конверта, то представляется, что нотариус должен вернуть его завещателю, поскольку его юридическое значение утрачивается и он становится обычной вещью. Однако следует учитывать, что такой документ является частью дел нотариального делопроизводства и может быть после открытия наследства использован судом для установления того или иного факта. Кроме этого, в случае недействительности последующего завещания или распоряжения наследование будет осуществляться на основании данного завещания. К сожалению, законодатель не дает ответа на этот вопрос.
2. Завещание можно отменить двумя способами: во-первых, удостоверением нового завещания (таким образом, более позднее завещание всегда отменяет или изменяет ранее составленное), в котором содержащиеся в первом завещании отдельные распоряжения отменены или изменены; во-вторых, подачей нотариусу либо должностному лицу, совершающему нотариальные действия, заявления об отмене завещания.
Что касается изменения завещания, то это возможно путем:
составления нового завещания посредством отмены или изменения отдельных содержащихся в нем завещательных распоряжений;
составления последующего завещания, прямо не указывающего на отмену отдельных содержащихся в нем завещательных распоряжений, но отменяющего прежнее завещание в части, противоречащей последующему завещанию.
В п. 2 комментируемой статьи установлено, что завещание, отмененное полностью или частично последующим завещанием, не восстанавливается, если последующее завещание, в свою очередь, отменено завещателем полностью или в соответствующей части. Из этого следует, что если завещание отменено последующим завещанием, которое, в свою очередь, отменено соответствующим уведомлением, направленным нотариусу в надлежащей форме, то должно происходить наследование по закону, поскольку ни одного завещания нет.
К кому и куда обращаться?
Практически все официальные бумаги требуют заверения в нотариальной конторе. Поэтому и отменять завещание нужно через нотариальную контору.
Некоторые люди пытаются составить юридические бумаги самостоятельно, используя общедоступные образцы, присутствующие, между прочим, в любых нотариальных конторах, однако без заверения это просто бумажка, неимеющая юридической силы.
Также важно понимать, что документ, составленный самостоятельно, без помощи юриста, может содержать ошибки. Наличие ошибок в реквизитах, описании имущества, некорректном разделении долей может привести к тому, что после смерти наследодателя документ будет признан недействительным. Поэтому рекомендуется составлять подобного рода бумаги совместно с нотариусом.
Согласно статье 1130 Гражданского кодекса Российской Федерации завещатель может своевременно вносить изменения, либо вовсе отменять документ. Раздел имущества происходит всегда по последнему составленному завещанию.
Процесс отмены также осуществляет нотариус. Конечно, гражданин может написать сколько угодно документов, однако именно официально заверенные документы позволяют совершать сделки, которых впоследствии сложно оспорить.
Какие могут быть последствия
Нужно ли отменять завещание при составлении нового? Подходить к написанию нового завещания, либо отмены предыдущих нужно особенно осторожно, тщательно, осмотрительно. Существует несколько ключевых моментов отмены, требующих отдельного внимания.
- Признание нового завещания недействительным, некорректно составленного. Предыдущие документы также недействительны, потому что заблаговременно составили новый. Соответственно, по факту получается, что завещания вовсе нет.
- Отменяется новый документ, предыдущие восстановить невозможно. Единственно верное слово наследодателя – последнее. Поэтому, когда случаются подобные ситуации, наследство делится согласно закону.
Составляя завещания, корректируя определенные моменты, внося изменения, важно понимать последствия, влекущие указанные процессы.
Как происходит отмена и изменение завещания в РФ
Ответ на этот вопрос содержит статья 1130 ГК РФ, которая дает право наследодателю на изменение и отмену ранее данного распоряжения, составленного на случай смерти, после его составления и удостоверения в определенном порядке.
При совершении этого правового акта, собственник имущества не обязан спрашивать согласия лиц, как входящих в круг назначаемых наследников, так и не входящих в него. Обстоятельства и основания, побудившие завещателя совершить такое действие также последний объяснять не должен.
Заявление об отмене завещания составляется также у нотариуса и удостоверяется в том же порядке, как и само завещание. Форма указанного заявления письменная.
Распоряжение об отмене завещания на движимое и недвижимое имущество, в том числе и на квартиру, может быть составлено завещателем в любое время в течение его жизни. Причем каждое новое завещание отменяет ранее написанное. Закон не дает ограничений по поводу количества завещаний, а также распоряжений об их отмене, и судебная практика знает множество случаев злоупотребления данным правом. В конечном итоге судебное решение, выносимое по иску о признании завещания недействительным, подчиняется вышеуказанного правилу.
В каких случаях могут отменить родственники
Прибегнуть к процедуре могут близкие (родные) относящиеся к первой очереди наследников. Чтобы оспорить завещание необходимо, наличие оснований, которые поставили под сомнение действительность документа. Можно выделить специальные и общие причины.
К первой группе можно отнести:
- Составителей несколько.
- Печати, подписи и иные реквизиты подделаны.
- Воля была выражена через представителей.
- Было оказано давление на человека.
- Нет прав по заверению, возникшего правоотношения у должностного лица.
- Отсутствовали свидетели, в том случае, когда они должны быть.
Все эти факты могут служить основанием для оспаривания завещания. Не будет играть роль никакие оправдательные заявления иных лиц, так как процессуальный порядок должен быть соблюден.
Ко второй группе относятся:
- Нарушаются права обязательных наследников.
- Завещатель был недееспособен.
- Текст был написан под давлением третьих лиц и не отражал волю человека.
- Завещание сфабриковано (поддельное).
- Изложенное, противоречит нормам закона.
- Допущены неточные формулировки, ошибки в тексте, которые не отражают его смысл.
- Составлено в состоянии алкогольного или наркотического опьянения (одурманивания).
В ходе судебного разбирательства тщательно проводится сбор доказательств, инициируется почерковедческая и иные экспертизы, выслушиваются свидетели, в том числе нотариус. Решение суда может быть в будущем опротестовано в вышестоящей инстанции.
К отдельным категориям наследников по закону относятся дети и родители наследодателя, супруг наследодателя, родные братья и сестры наследодателя, другие наследники по закону, состоящие в родстве с наследодателем, пасынки, падчерицы, отчим и махеча наследодателя, усыновители и усыновленные.
Дети и родители наследодателя являются родственниками первой степени родства и входят в первую очередь наследников по закону. Права и обязанности родителей и детей, в том числе и право наследования, основываются на происхождении детей, удостоверенном в установленном законом порядке (СК РФ, Федеральный закон от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния»).
Дети являются наследниками первой очереди и призываются к наследованию, независимо от того, проживают ли родители вместе или состоят ли родители ребенка в зарегистрированном браке. В случае, когда ребенок является несовершеннолетним или нетрудоспособным, то необходимо нахождение ребенка на иждивении наследодателя для получения обязательной доли (ст. 1148, 1149 ГК РФ).
Если между родителями ребенка был расторгнут брак либо брак был признан недействительным, то это не влияет на право наследования, так как дети и родители наследуют друг после друга в качестве наследников первой очереди. Наследственные права детей, родившихся в браке, признанном впоследствии недействительным, или в течение 300 дней со дня признания брака недействительным, приравниваются к правам детей, родившихся в действительном браке (п. 3 ст. 30 и п. 2 ст. 48 СК РФ). К наследованию также призываются дети наследодателя, зачатые им при жизни и родившиеся живыми в течение 300 дней после его смерти (п. 2 ст. 48 СК РФ).
В случае, когда родитель либо родители были лишены родительских прав в отношении своих детей, то это в наследственном праве, также как и в семейном праве, имеет определенное юридическое значение. Так, ребенок, в отношении которого родитель либо родители лишены родительских прав, сохраняет право на получение наследства после смерти родителя (родителей) в качестве наследника первой очереди по закону при условии, что на момент открытия наследства ребенок не был усыновлен (п. 4 ст. 71 СК РФ). Если родитель лишен родительских прав и не был восстановлен в них ко дню открытия наследства, то он является недостойным наследником и не может наследовать по закону после смерти ребенка (п. 1 ст. 1117 ГК РФ).
Супруг наследодателя, наряду с родителями и детьми, входит в первую очередь наследников по закону. Супружество основано на браке, заключенном в органах загса, а права и обязанности супругов, в том числе право быть призванным к наследованию, возникают при условии и со дня государственной регистрации заключения брака (ст. 1, 1 °СК РФ). Доказательством брачных отношений между наследодателем и пережившим его супругом является свидетельство о заключении брака.
В случае признания брака недействительным лицо, состоявшее в таком браке с наследодателем, не входит в число наследников первой очереди по закону.
Расторжение брака между супругами, произведенное в установленном СК РФ порядке, лишает бывших супругов права наследовать друг после друга в качестве наследника первой очереди по закону.
Если же супруг вступил в новый брак после прекращения предыдущего брака (смерть супруга, объявление умершим супруга), то это обстоятельство не влияет на право пережившего супруга наследовать имущество умершего супруга в качестве наследника первой очереди. В этом случае доля умершего супруга в общем имуществе наследуется по общим правилам наследственного правопреемства.
Наличие брака имеет юридическое значение на момент открытия наследства и учитывается при определении объема всей наследственной массы. Доля умершего супруга в нажитом во время брака имуществе входит в состав наследства и переходит к его наследникам, а доля пережившего супруга в наследство не включается (ст. 1150 ГК РФ).
Однако необходимо отметить, что в соответствии с Основами законодательства РФ о нотариате предусмотрена выдача свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе по заявлению пережившего супруга (ст. 75 Основ). В случае смерти одного из супругов свидетельство о праве собственности на долю в общем имуществе супругов выдается нотариусом по месту открытия наследства по письменному заявлению пережившего супруга с извещением наследников, принявших наследство. Главная цель получения такого свидетельства заключается в том, чтобы определить долю пережившего супруга и выявить объем наследственного имущества.
Свидетельство о праве собственности на долю в общем имуществе супругов может быть выдано пережившему супругу на половину общего имущества, нажитого во время брака.
По письменному заявлению наследников, принявших наследство, и с согласия пережившего супруга в свидетельстве о праве собственности может быть определена и доля умершего супруга в общем имуществе.
Нотариус до выдачи свидетельства о праве собственности проверяет:
1) факт и дату смерти (по свидетельству о смерти);
2) наличие брачных отношений между заявителем и умершим (по свидетельству о браке);
3) право собственности на имущество, время его приобретения, факт приобретения его в браке (по правоустанавливающим документам);
4) отсутствие брачного контракта (переживший супруг должен указать в заявлении, что не был заключен между ним и умершим супругом договор об изменении режима общей совместной собственности на имущество, нажитое во время брака);
5) при наличии несовершеннолетних наследников согласие органов опеки и попечительства.
Нотариус не может отказать в выдаче свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе, даже если по документам не представляется возможным определить время приобретения имущества, но со стороны наследников не заявлено возражений против выдачи пережившему супругу данного свидетельства.
Если умерший супруг оставил завещание на все свое имущество пережившему супругу и лишил тем самым всех остальных наследников, то нет оснований требовать их согласия на определение доли супруга и их согласия на выдачу свидетельства о праве собственности.
Переживший супруг не может отказаться от своей доли в общем имуществе в пользу кого-либо из наследников и вправе получить свидетельство о праве собственности на причитающуюся долю в общем имуществе супругов, если умерший завещал ему все свое имущество, а на остальную часть имущества – свидетельство о праве на наследство по завещанию.
Если же документ устанавливает, что имущество супругов является общей долевой собственностью, то свидетельство о праве собственности не может быть выдано.
В случае возникновения спора между пережившим супругом и наследниками умершего супруга или его кредиторами супружеская доля в общем имуществе может быть определена в судебном порядке.
Имущество пережившего супруга и (или) его доля в общем имуществе могут быть определены и на основании брачного договора, заключенного между лицами, вступающими в брак или между супругами согласно семейному законодательству.
В случае когда лица не состояли в зарегистрированном браке, они супругами не признаются и друг после друга не наследуют. Имущество, приобретенное данными лицами, не признается совместной собственностью и, следовательно, при возникновении вопросов, связанных с разделом такого имущества, необходимо руководствоваться правилами ГК РФ о долевой собственности.
В соответствии со ст. 129 ГК РФ объекты гражданских прав могут свободно отчуждаться или переходить от одного лица к другому в порядке универсального правоприемства (наследование, реорганизация юридического лица) либо иным способом, если они не изъяты из оборота или не ограничены в обороте.
С точки зрения оборотоспособности все объекты гражданских прав делятся на три группы:
1 Объекты, не ограниченные в обороте. Такие объекты могут свободно отчуждаться или переходить от одного лица к другому в порядке универсального правоприемства либо иным способом. При универсальном правоприемстве имущество как единое целое, в том числе имущественные права и обязанности, переходят от одного лица к другому, например при наследовании.
2. Объекты, ограниченные в обороте. Некоторые вещи по соображениям государственной и общественной безопасности, охраны экономических интересов государства, обеспечения здоровья населения в обороте ограничены. Другие вещи, ограниченные в обороте, могут приобретаться только со специального разрешения. Например, оружие, сильнодействующие яды, наркотические средства, ограничен оборот валютных ценностей, драгоценных металлов.
Земля и другие природные ресурсы Гражданским кодексом РФ выделены в особую группу. Так, согласно п. 3 ст. 129 ГК РФ они могут отчуждаться или переходить от одного лица к другому иными способами в той мере, в какой их оборот допускается законами о земле и других природных ресурсах.
Оборот водных ресурсов регулируется Водным кодексом РФ. В соответствии со ст. 8 Водного кодекса РФ физическому лицу может принадлежать на праве собственности пруд, расположенный в границах земельного участка, принадлежащего этому гражданину. Отчуждение пруда без отчуждения указанного земельного участка не допускается.
Согласно закону РФ «О недрах» участки недр не могут быть предметом купли, продажи, дарения, наследования, вклада, залога или отчуждаться в иной форме. Однако права пользования недрами могут переходить от одного лица к другому в той мере, в какой их оборот допускается действующим законодательством.
3. Объекты, изъятые из оборота. Таковыми считаются вещи, которые согласно действующему законодательству не могут быть предметом гражданско-правовых сделок.
В соответствии со ст. 1180 ГК РФ принадлежавшие наследодателю оружие, сильнодействующие и ядовитые вещества, наркотические и психотропные средства и другие ограниченно оборотоспособные вещи входят в состав наследства и наследуются на общих основаниях. На принятие наследства, в состав которого входят такие вещи, не требуется специального разрешения.
Однако при оформлении прав наследования на ограниченно оборотоспособное имущество нотариусу необходимо учитывать требования законодательства, регулирующие порядок обращения такого имущества. Поэтому меры по охране входящих в состав наследства ограниченно оборотоспособных вещей до получения наследником специального разрешения на эти вещи следует осуществлять с соблюдением порядка, установленного законом для соответствующего имущества.
При отказе наследнику в выдаче указанного разрешения его право собственности на такое имущество подлежит прекращению в соответствии со ст. 238 ГК РФ. Наследник в течение года с момента получения имущества должен реализовать его. Средства, полученные от реализации имущества, остаются у наследника. Если наследнику в течение указанного срока не удалось реализовать имущество, оно с учетом его характера и назначения по решению суда, вынесенному по заявлению государственного органа или органа местного самоуправления, подлежит принудительной продаже с передачей наследнику вырученной суммы либо передаче в государственную или муниципальную собственность с возмещением бывшему собственнику стоимости имущества, определенной судом. При этом вычитаются затраты на реализацию имущества. Если в собственности наследника окажется вещь, на приобретение которой необходимо особое разрешение, а в его выдаче собственнику отказано, эта вещь подлежит отчуждению в порядке, установленном для имущества, которое не может принадлежать данному собственнику.
Так, например, определенные особенности установлены законом в отношении наркотических средств и психотропных веществ, которые оказались в составе наследства. Согласно ст. 25 Федерального закона от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» физические лица могут оказаться законными правообладателя наркотических и психотропных веществ, внесенных в Списки II и III, если эти средства были отпущены в медицинских целях соответствующим образом лицензированными аптечными организациями по специальным рецептам врача с установленными сроками действия рецептов.
Согласно ст. 40 указанного Закона потребление этих средств без назначения врача запрещено. Поэтому наркотические средства и психотропные вещества, оставшиеся неиспользованными наследодателем, не могут включаться в состав наследства, так как они имели исключительно индивидуальное предназначение, вне которого они не могут принадлежать на законном основании другому лицу. Отчуждение их наследниками другим лицам также является правонарушением, относящмся к незаконному обороту этих объектов. Неиспользованные средства должны быть сданы родственниками умершего больного в учреждение здравоохранения.
В нотариальной практике из ограниченно оборотоспособных вещей наиболее часто производится оформление наследственных прав на принадлежавшее наследодателю оружие.
В соответствии с положениями Федерального закона от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии» под оружием понимаются устройства и предметы, конструктивно предназначенные для поражения живой или иной цели, а также подачи сигналов. Оружие делится на гражданское, служебное, боевое, ручное, стрелковое и холодное.
В соответствии со ст. 13 Закона «Об оружии» гражданам на праве собственности могут принадлежать отдельные виды оружия. Оружие подлежит регистрации в органе внутренних дел по месту жительства, а на его хранение и ношение, коллекционирование или экспонирование выдается лицензия (разрешение).
В соответствии со ст. 20 вышеуказанного Закона наследование гражданского оружия, зарегистрированного в органах внутренних дел, производится при наличии у наследника лицензии на приобретение гражданского оружия. В этом месте требования ст. 20 вышеуказанного Закона противоречат положениям ст. 1180 ГК РФ. Поэтому с учетом ст. 1180 ГК РФ свидетельство о праве на наследство на входящее в состав наследственной массы оружие должно быть выдано наследникам на общих основаниях.
Если наследников несколько, то возможно заключение соглашения о разделе наследственного имущества, согласно которому оружие переходит к наследнику, имеющему право на его приобретение и хранение, другим наследникам переходит иное имущество из наследственной массы. Если соглашение не достигнуто либо в числе наследников нет лиц, имеющих право на приобретение и хранение оружия, право собственности наследников на оружие подлежит прекращению на основании ст. 238 ГК РФ.
Ранее действующее законодательство не содержало норму, регулирующую правовые отношения по наследованию государственных наград, почетных и памятных знаков. Только в п. 8 комментария к ст. 527 ГК РСФСР «Основания наследования» упоминалось, что ордена и медали СССР умерших награжденных граждан и награжденных посмертно оставляются и передаются их семьям для хранения как память (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 15 февраля 1977 г. «Об орденах и медалях СССР умерших награжденных».
В новом Гражданском кодексе РФ наследованию государственных наград, почетных и памятных знаков отведена отдельная статья 1185, согласно которой государственные награды, которых был удостоен наследодатель и на которые распространяется законодательство о государственных наградах Российской Федерации, не входят в состав наследства. Передача указанных наград после смерти награжденного другим лицам осуществляется в порядке, установленном законодательством о государственных наградах Российской Федерации.
При этом законодатель награды подразделяет на две группы:
1) государственные награды, на которые распространяется законодательство о государственных наградах Российской Федерации;
2) государственные награды, почетные, памятные и иные знаки, на которые не распространяется законодательство о государственных наградах Российской Федерации, в том числе награды и знаки в составе коллекций.
Награды, входящие в первую группу, в наследственную массу не входят. Они не могут быть завещаны, передаваться наследникам других очередей. В случае смерти государственные награды и документы к ним, на которые распространяется законодательство о государственных наградах Российской Федерации (в том числе и государственные награды СССР), передаются на память одному из наследников (супруг, отец, мать, дети). Круг указанных наследников расширению не подлежит. При этом награды передаются не в собственность, а для хранения. Это означает, что получившие их ближайшие родственники не будут отвечать по обязательствам наследодателя, также награды не будут учитываться при расчете обязательной доли.
При рассмотрении вопроса о возможности выдачи свидетельства о праве на наследство на государственные награды следует руководствоваться Положением о государственных наградах Российской Федерации, утвержденным Указом Президента РФ от 2 марта 1994 г. № 442 «О государственных наградах Российской Федерации».
Указанное положение определяет государственные награды Российской Федерации как высшую форму поощрения граждан за выдающиеся заслуги перед государством в защите Отечества, государственном строительстве, экономике, науке, культуре, искусстве, воспитании, просвещении, охране здоровья, жизни и прав граждан, благотворительной деятельности и иные выдающиеся заслуги перед государством. В соответствии с этим Положением не могут переходить в порядке наследования следующие ордена: орден «За заслуги перед Отечеством»; орден «Мужества»; орден «За военные заслуги»; орден «Почета»; орден «Дружбы»; а также медали: медаль ордена «За заслуги перед Отечеством», медаль «За отвагу», медаль «За спасение погибавших», медаль Суворова, медаль Ушакова, медаль Нестерова, медаль «За отличие в охране государственной границы», медаль «За отличие в охране общественного порядка».
Согласно п. 12 Положения все они передаются одному их наследников первой очереди.
Когда наследников несколько, то между ними не исключены споры о праве каждого на награды. Спор разрешается в судебном порядке. При этом суд должен руководствоваться законодательством о государственных наградах, а не нормами наследственного права. Поэтому взыскать денежную либо иную компенсацию с лица, которому награды предаются по решению суда, несмотря на их ценность, в пользу других наследников нельзя.
Согласно п. 14 Положения с согласия наследников по ходатайству государственного музея и решению Комиссии по государственным наградам при Президенте РФ государственные награды могут передаваться таким музеям для хранения и экспонирования. Причем переданные музеям ордена, медали и другие государственные награды наследникам не возвращаются.
При отсутствии наследников первой очереди государственные награды и документы к ним подлежат возврату в Управление Президента РФ по государственным наградам. Все это подчеркивает публично-правовой характер государственных наград.
Награды, входящие во вторую группу, входят в наследственную массу и наследуются на общих основаниях. К ним относятся награды иностранных государств, а также отечественные нагрудные и памятные знаки и значки, почетные знаки, почетные и похвальные грамоты, дипломы, относящиеся к ведомственным знакам отличия.
Согласно п. 19 Положения запрещается незаконное приобретение или сбыт государственных наград Российской Федерации. Также установлена уголовная ответственность за приобретение и сбыт государственных наград РФ, РСФСР, СССР (ст. 324 УК РФ).
Поэтому при решении вопроса об отнесении той или иной государственной награды, почетного или памятного знака к наследственному имуществу следует учитывать, что к такому имуществу могут относиться лишь те награды, которые документально подтверждают их принадлежность наследодателю.
Среди наград могут оказаться памятные, юбилейные и другие знаки и медали, изготовленные из драгоценных металлов или камней, которые относятся к ювелирным изделиям согласно Приказу Комитета РФ по драгоценным металлам и драгоценным камням от 30 октября 1996 г. № 146 «О порядке отнесения изделий, содержащих драгоценные металлы, к ювелирным».
К наследованию указанного вида наград могут применяться правила оборота драгоценных металлов и камней, установленные законодательством Российской Федерации.
Наградами также являются государственные премии в области науки и техники, в области литературы и искусства и др.
В положениях, регулирующих порядок награждения премиями, предусмотрено, что диплом, почетный знак умершего лауреата премии или удостоенного премии посмертно передаются его семье, а денежная часть премии передается по наследству в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
В наследственную массу может войти и наградное оружие. Согласно ст. 20.1 Закона «Об оружии» наградным оружием являются гражданское, боевое, короткоствольное, ручное стрелковое и холодное оружие. Виды, типы, модели боевого, короткоствольного, ручного стрелкового и холодного оружия, которыми могут награждаться граждане Российской Федерации, а также порядок награждения указанным оружием устанавливаются Постановлением Правительства РФ № 718 от 5 декабря 2005 г. «О награждении оружием граждан Российской Федерации». Наградное оружие может быть получено военнослужащими и сотрудниками государственных военизированных организаций на основании приказа руководителей указанных организаций, а гражданами Российской Федерации – на основании указа Президента РФ, постановления Правительства РФ, наградных документов глав иностранных государств. Разрешение на хранение и ношение наградного оружия гражданами Российской Федерации выдается органами внутренних дел по месту жительства.
Особенности наследования оружия, предусмотренные в Федеральном законе «Об оружии» и ст. 1180 ГК РФ, которые мы рассматривали в § 5 настоящей главы, подлежат применению и в случаях, когда в наследственную массу входит наградное оружие.
Наградное оружие и документы о награждении после смерти награжденного могут передаваться в установленном порядке в музеи и иные организации, имеющие лицензию на коллекционирование и (или) экспонирование оружия.
Форма завещания (оформление завещания)
Завещание должно быть составлено в письменной форме и удостоверено нотариусом. Удостоверение завещания другими лицами допускается в отдельных случаях случаях, предусмотренных законом. Несоблюдение правил о письменной форме завещания и его удостоверении влечет недействительность завещания.
Завещание должно быть собственноручно подписано завещателем. Если завещатель в силу физических недостатков, болезни или неграмотности не может собственноручно подписать завещание, оно по его просьбе может быть подписано в присутствии нотариуса или иного лица, удостоверяющего завещание в соответствии с законом, другим гражданином с указанием причин, в силу которых завещатель не мог подписать завещание собственноручно. В завещании должны быть указаны фамилия, имя, отчество и место жительства этого гражданина.
По общему правилу в завещании должны быть указаны место и дата его удостоверения.
Как изменить завещание
Как изменить завещание – вопрос, который часто возникает у наследодателей, желающих правильно распределить своё имущество среди наследников.
Завещание – это важный юридический документ, обязательно заверенный у нотариуса, в котором наследодатель выражает свою волю, как будет распределено его имущество после его кончины. А можно ли изменить завещание?
Это интересно: Завещание на квартиру можно аннулировать 2021 год
Безусловно, ГК РФ предусматривает возможность его изменить. Завещание не является чем-то раз и навсегда данным. Оно может быть не только изменено, но и вовсе отменено. Но исключительно по доброй воле наследодателя.
Можно написать или составить, например, завещание на квартиру, а потом отменить его и продать свое жилье, или изменить, добавив или убавив некоторое число наследников, перераспределив между ними доли и прочее.
Важно понимать, что сделать это может исключительно сам наследодатель. Причем он не должен уведомлять об отменяемом или изменяемом завещании никого, включая самих лиц, имеющих права наследования. Это исключительная воля наследодателя.
Причины принятия такого решения, как правило, очень личные. Наше государство не вторгается в частную жизнь человека, поэтому изменять или отменять столь важный документ можно без всякого объяснения причин.
Однако по ГК наследодатель не вправе бесконечное число раз изменять составленное им распоряжение своим имуществом и обязательно должен делать это в точности с установленной процедурой.
Нотариальная практика показала, что чаще всего подвергается корректировке завещание на квартиру, дом, иные виды жилья, как на наиболее дорогое имущество, находящееся в собственности у наших граждан.
В чём разница между изменением и отменой
В связи с какими-либо личными обстоятельствами, изменениями отношений в семье и прочим, у наследодателя может возникнуть необходимость внести определённые изменения или же и вовсе отменить своё посмертное распоряжение относительно имущества. Он может поменять наследника, добавить ещё кого-либо, изменить распределение доли для каждого и т.д. Перед тем, как аннулировать или редактировать завещание, следует разобраться, в чём различия этих действий, поскольку здесь имеются некоторые нюансы.
Отмена завещания на квартиру, землю или прочую собственность означает, что документ теряет юридическую силу и после смерти наследодателя его собственность будет разделена между наследниками по закону, согласно установленной очерёдности. Можно отменить существующее завещание и составить новое. В этом случае юридическую силу будет иметь только последний экземпляр. Если после смерти наследодателя в судовом порядке произойдёт отмена завещания, в силу вступит тот вариант, который был составлен и отменён завещателем ранее.